Может ли жена отказаться от наследства при жизни мужа?

Может ли бывшая жена претендовать на наследство мужа после его смерти в 2019 году

Может ли жена отказаться от наследства при жизни мужа?

Нередко в жизни возникает ситуация, требующая ответа на вопрос о том, может ли бывшая жена претендовать на наследство своего мужа после его смерти.

Человек умирает, оставляя собственность, которая распределяется только между законными наследниками. Бывшая супруга при этом де-юре является чужим человеком для покойного.

Однако не все так однозначно и существуют законные обстоятельства, при которых бывшая жена вправе рассчитывать на наследство.

Кто имеет право на наследство бывшего мужа

Ежегодно сотни тысяч пар по всей стране регистрируют браки. Около половины из них распадаются, разведенные супруги при этом приобретают статус «бывший». На имущество покойного могут претендовать только родственники, а также физические и юридические лица, которых он указал в своем завещании.

Вопросы о том, имеет ли право муж на квартиру жены, полученную от покойного родственника по наследству, возникают с такой же частотой, как и желание узнать, имеет ли право жена на наследство мужа от его скончавшихся родителей.

Наследство – правовая категория, имеющая множество нюансов и особенностей. Регулирование вопросов в этой сфере осуществляется нормами гражданского права. Существует несколько линий очередности наследования.

В первую очередь это жена, в наследство умершего вступающая одновременно с его детьми и родителями. Если у покойного не было этих близких людей, то права наследования собственности умершего переходят к сестрам, братьям покойного и прочим родственникам.

Эти вопросы находятся в компетенции семейного права.

При наличии письменного волеизъявления умершего все активы наследуются теми людьми, которых он указал в этом документе. Законодательно утвержден перечень граждан из числа наследников, которым положена т. н. обязательная доля в наследстве, это:

  • люди с ограниченными возможностями;
  • несовершеннолетние;
  • иждивенцы наследодателя;
  • законные наследники — пенсионеры.

Эта категория наследников имеет право на получение только половины того, что они могли затребовать при отсутствии письменной воли покойного.

Часто люди проживают без регистрации брака, в это время они иногда приобретают недвижимость и другое ценное имущество, оформляя право собственности на одного из них.

В случае смерти партнера, являющегося официальным владельцем совместно нажитого имущества, его гражданская жена теряет все шансы на получение наследства, т. к. в рамках закона она не является его законной супругой.

Исключение составляет только упоминание о ней в завещании умершего гражданина.

Не имеет права на наследство бывшего мужа и его жена. Но в жизни нередки ситуации, когда она входит в число законных наследников.

Права бывшей жены на наследство

В бракоразводном процессе все имущественные споры (трудовые споры в т. ч.) и притязания регулируются между сторонами в течение определенного времени.

Большинство пар договариваются между собой о способах и формах раздела собственности. В идеале муж и жена должны получить по половине совместно нажитого имущества каждый.

Если стороны не смогли достигнуть компромисса, спорные вопросы решает суд, постановление которого обязательно для выполнения всеми сторонами конфликта.

Женщина может рассчитывать на наследство бывшего супруга при некоторых обстоятельствах, а именно:

  • гражданин, с которым она когда-то находилась в законном браке, скончался до того, как суд вынес постановление о разделе совместного имущества;
  • в завещании гражданина она упомянута как наследница, невзирая на то что пара развелась;
  • будучи в разводе, пара проживала на одной жилплощади, женщина имеет инвалидность или нетрудоспособна в силу преклонного возраста (здесь имеется в виду возраст выхода на пенсию по старости);
  • в последний год перед смертью гражданина женщина была у него на иждивении.

Кроме того, бывшая жена может участвовать в процессе раздела наследства от имени своего ребенка до достижения им возраста 18 лет.

Рассмотрим примеры, наглядно демонстрирующие указанные жизненные ситуации.

Пример 1. Супруги Новиковы прожили 20 лет в законном браке, после чего последовал развод. В браке было нажито следующее имущество: квартира, загородный дом, 2 автомобиля, предметы обстановки и домашнего обихода. Новиков занимался бизнесом, его жена вела домашнее хозяйство. Все активы были записаны на имя супруга.

После развода муж заявил: все было приобретено на заработанные им деньги, поэтому жене ничего не достанется. Постановление суда о расторжении брака вступило в законную силу, жена переехала жить в квартиру, полученную по наследству от своих родителей. На данную собственность муж не претендовал, поскольку не имел на это законного права.

Муж тем временем вступил в брак во второй раз с молодой женщиной, у него родился ребенок. Через полгода Новиков скоропостижно умер.

После смерти мужа свои притязания на наследство заявила вторая жена, выполняющая в т. ч. и функции законного представителя своего ребенка.

В таком случае бывшая жена не входит в число наследников, поскольку не имеет права на наследство. Необходимо определить, так ли это.

Активы, нажитые Новиковыми за все время их брака, разделены не были законным образом при жизни мужа, поэтому его бывшая жена может потребовать свою часть по праву.

Женщина написала заявление в нотариальную контору по месту ведения дела с перечнем активов, приобретенных во время совместной жизни с Новиковым.

Все приобретения подтверждались соответствующими документами, свидетельствующими об их покупке во время законного брака: договорами, актами, чеками, выписками из Росреестра. На основании представленных доказательств нотариус выделил долю бывшей жены из наследства.

Пример 2. Муж и жена Петровы прожили вместе в течение трех лет, затем Петров ушел от супруги к молодой женщине. В процессе развода каждый получил свою супружескую долю. В активе семьи была квартира, полученная женой по наследству. Поскольку при ответе на вопрос, имеет ли муж имеет право на наследство жены, выяснилось, что нет, данная недвижимость осталась за ней.

Через 3 года бывший супруг пришел к Петровой и попросил восстановить прежние отношения. В новой семье жизнь не сложилась, во время брака были плохие отношения, Петров серьезно заболел и нуждался в уходе.

Петрова согласилась ухаживать за бывшим мужем при условии, что свою часть имущества, полученную при разводе, он оставит ей по завещанию. Стороны составили данный документ и заверили его у нотариуса. В этом случае бывшая жена становится наследницей по завещанию.

Пример 3. Супруги Сидоровы не состояли в разводе, проживали в зарегистрированном браке 12 лет в четырехкомнатной квартире, которая была получена мужем в наследство от его родителей.

Так как на вопрос о том, может ли жена претендовать на наследство покойных родственников мужа, ответ отрицательный, супруга права на эту собственность не имела, но была зарегистрирована по данному адресу. Сидоров полюбил другую женщину и объявил жене о разводе.

Новую гражданскую жену мужчина привел в эту же квартиру. Второй брак продлился недолго, и вскоре Сидоров остался один.

Поскольку бывшей жене идти было некуда, с момента развода она осталась проживать в одной из комнат в той же квартире. Женщина была инвалидом второй группы по зрению и не могла работать, бывший муж фактически содержал ее. После смерти Сидорова женщину попросили освободить жилплощадь его законные наследники – братья.

Женщина обратилась к адвокату. Она представила справку о том, что является инвалидом, а также выписку о месте регистрации в квартире умершего супруга, с которым отношения были хорошими. В исковом заявлении в суд женщина указала, что после развода бывший муж оплачивал все расходы, в т. ч. на ее лечение, они вели совместное хозяйство. Соседи подтвердили слова Сидоровой.

Формально бывшая жена не имеет права на наследство мужа, но фактически она пользовалась квартирой наравне с ним. Таким образом, представленные доказательства помогли женщине решить вопрос о том, имеет ли право на наследство бывшая жена, положительно и получить долю в квартире почившего супруга.

Открытие наследства и что можно получить

Необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся процедуры открытия наследства, т.е. всех тех активов, которые должны быть распределены между соискателями. Существенными понятиями в данной процедуре являются:

  1. Время. Согласно законодательству, время открытия наследства возникает одновременно со смертью гражданина. Если время смерти не установлено, необходимо дождаться решения суда о признании гражданина умершим.
  2. Место. Это очень важный фактор открытия наследства, поскольку от того, куда обратятся все претенденты, зависит правильность и правомерность действий по вступлению в права. Положениями ГК установлено, что место открытия наследства – адрес последней регистрации умершего гражданина. Соответственно, все наследники обращаются к нотариусу, который обслуживает район последнего проживания наследодателя.
  3. Ведение и открытие дела. Эта процедура находится в компетенции нотариуса.

Лица из числа наследников гражданина обращаются к нотариусу с заявлением. У родственников умершего, в т. ч. у бывшей жены, могут возникнуть вопросы, связанные с получением наследства, отказом от него, приращением своей доли и т.д. В заявлении на имя нотариуса необходимо указать следующую информацию:

  • персональные данные заявителя с указанием серии и номера паспорта, адреса регистрации;
  • данные наследодателя;
  • основание наследования;
  • перечень имущества, входящего в наследственную массу;
  • список прочих наследников с указанием степени родства каждого;
  • прочие существенные факты, имеющие отношение к данному делу (в частности, если известны факты о недобросовестных наследниках).

Нотариус принимает заявления от всех наследников, в т. ч. от бывшей жены. Он открывает и ведет дело по распределению имущества между всеми законными претендентами. В дело подшиваются оригиналы документов, свидетельствующие о регистрации права собственности на недвижимость, земельные участки, автотранспортные средства, ценные бумаги, денежные средства на счетах в банках, прочие активы.

Сроки и способы принятия имущества после смерти

Принятие наследства – юридическая процедура, в результате которой активы, утратившие собственника, переходят к другому правообладателю. Основанием для этого является передача наследственной массы по закону или завещанию.

Завещание – это документ, составленный в письменной форме. В нем гражданин выражает свою волю и распределяет принадлежащую ему собственность между конкретными людьми.

Человек может завещать все, чем владеет, любым физическим или юридическим лицам, независимо от степени родства или гражданства.

Известны случаи, когда люди завещали все, что имеют, в пользу детских домов или пансионатов для инвалидов, отписывали имущество в различные фонды и благотворительные организации.

Согласно политике наследственного права, при отсутствии завещания вступает в силу процедура принятия наследства по закону. Здесь действует определенная очередность, зависящая от родственных и кровных связей с наследодателем.

Пример 1. Бизнесмен Н. погиб в дорожно-транспортной катастрофе. Завещание составить при жизни не успел. В наследство бизнесмена входят: крупная фирма стоимостью 50 млн долларов, несколько объектов недвижимости стоимостью 30 млн долларов, ценные бумаги на 1 млн долларов, автомобили, драгоценности, предметы мебели и обихода на сумму 2 млн долларов.

Итого имущества на 83 млн долларов. Законные права на наследство, оставленное бизнесменом Н., в данном случае имеют родители погибшего, его законная жена, дети от предыдущего и действующего брака. Все эти лица равны перед законом и должны разделить наследство в одинаковом размере. Бывшая жена в этом случае не имеет права на наследство (в т.ч. и на вторую половину).

Пример 2. Предприниматель Сергеев скончался в результате болезни. После него осталось наследство, состоящее из квартиры, двух автомобилей и загородного дома. Сергеев был женат дважды, имел троих несовершеннолетних детей. Законная жена является собственницей только половины нажитого имущества.

Другую часть собственности необходимо разделить между законной женой и тремя детьми от двух браков. Бывшая жена Сергеева в данном случае будет участвовать в процессе принятия наследства в качестве законного представителя своего несовершеннолетнего ребенка.

Передача имущества наследникам осуществляется в течение полугода со дня его открытия. Такую норму содержит ГК РФ. Родственники первой очереди способны отказаться от наследства, и тогда активы могут быть переданы наследникам следующей очереди, сроки и расходы установлены законом. Первые равны трем месяцам. Расходы наследников включают уплату госпошлины, а также нотариальные услуги.

Таким образом, на первый взгляд разведенные супруги не могут принимать участия в разделе наследства, поскольку утратили законные права после развода. Но в реальной жизни бывшие жена или муж часто получают шанс на наследство.

При возникновении сложных ситуаций можно проконсультироваться с юристами, специализирующимися на делах данного вида. Например, вам необходимо узнать, имеет ли право супруг на наследство жены. Следует задать вопрос и отправить спасибо за решение вашей проблемы по электронному адресу юридической компании.

Источник: https://nasledoved.ru/pravo-na-nasledstvo-zheny-posle-smerti-muzha/

Как родственникам отказаться от наследства в мою пользу и можно ли сделать это заранее

Может ли жена отказаться от наследства при жизни мужа?

Отец хочет, чтобы после его смерти квартира досталась мне. У меня есть два брата и бабушка — мама отца. Они знают о его желании отдать квартиру мне и ничего не имеют против. Они могут уже сейчас оформить отказ от будущего наследства? И как это сделать?

Аноним

Но когда отца не станет, ваши братья и бабушка смогут написать отказ от наследства.

От наследства отказываются довольно часто. Иногда — для того, чтобы его получил кто-то один, как в вашем случае. Иногда — из-за долгов наследодателя. Они тоже переходят по наследству и зачастую стоят дороже, чем квартира, машина и вилки с ложками.

Адресный, или направленный, отказ от наследства — это отказ в пользу определенного человека или людей из числа наследников.

Неадресный, или ненаправленный, отказ от наследства — это отказ без указания адресата. Наследство, от которого отказались, распределяется между остальными наследниками.

https://www.youtube.com/watch?v=JemtHmIyWwY

В вашей ситуации нужен адресный отказ от наследства, потому что остальные наследники будут отказываться от своего права в вашу пользу.

Наследники по завещанию — это все те, кого наследодатель упомянул в завещании. Если завещания нет, наследников определяет закон.

Пока было просто, теперь случаи посложнее. Они возникают не так часто, но если о них не знать, иногда это может стоить наследства.

Скажем, дед умирает, не оставив завещания. Его наследство переходит к сыну — наследнику первой очереди.

Но сын умирает до того, как открыли завещание, поэтому вместо него наследует внук — наследник первой очереди сына.

Жена сына из этого наследства ничего не получит: для сына она наследник первой очереди, но не потомок. А вот если бы внуков было двое, наследство деда по представлению поделили бы между ними поровну.

Наследство по праву представления не сработает, если первый наследодатель оставил завещание — тогда долю умершего наследника распределят между остальными наследниками по завещанию. Если бы в нашем примере дед завещал все имущество сыну и его жене, долю сына унаследовала бы жена, а не внук.

Вернемся к нашим героям. Если бы сын умер после открытия наследства деда, но до того, как его принял, все зависело бы от того, оставил ли он завещание. Если он все завещал внуку, тот, как и раньше, получит и наследство деда, и наследство отца. Если нет, то оба наследства разделят между женой сына и внуком — наследниками первой очереди.

В отличие от наследства по представлению, трансмиссия работает и если наследодатель оставил завещание. Если дед в завещании распределил имущество между сыном и его женой, то право представления не сработает и его доля уйдет жене. А если сын доживет до открытия завещания и речь пойдет о трансмиссии, то его долю наследства уже получит не жена, а его наследники.

Отказаться от наследства не получится только в пользу наследника, которого лишили наследства. Если это не ваш случай, то родные смогут отказаться от квартиры в вашу пользу. Но здесь тоже не все так просто.

Поэтому стоит обсудить с родными и другие варианты — особенно если имущества много.

Завещание. Вместо отказа от наследства, можно договориться, чтобы отец оставил вам квартиру в своем завещании.

Например, он может в нем указать, что квартира остается вам, а прочее имущество делится поровну между всеми наследниками.

Может и вовсе не оставлять распоряжений в отношении остального имущества — тогда квартира отойдет вам по условиям завещания, а остальное будет наследоваться по закону.

Непринятие наследства. Кроме отказа от наследства есть еще его непринятие. Наследник может просто не прийти к нотариусу и не вступить в наследство.

Эффект будет таким же: его долю распределят между остальными наследниками. Разница в последствиях. Если не принять наследство в срок, при определенных условиях это еще можно сделать позже.

А если отказаться от наследства, обратной дороги не будет.

Итак, нельзя отказаться от наследства частично, с оговорками или условиями, в пользу человека, лишенного наследства. Кроме того, есть еще три ситуации, когда от наследства не получится отказаться в пользу конкретного человека:

  1. Если наследодатель завещал все имущество наследникам и распределил его по долям. Например, если вам отец завещает машину, братьям — квартиру, а своей матери — дачу, то братья не смогут отказаться от квартиры в вашу пользу. Так они изменят доли в завещании отца и исказят его волю. А волеизъявление завещателя приоритетно.
  2. Если наследство — это обязательная доля. Например, детям и нетрудоспособным супругам умершего полагается доля в наследстве, даже если в завещании про них ни слова. Но право на обязательную долю — это исключительное личное право, его нельзя передать кому-то другому.
  3. Если одному наследнику подназначен другой. Например, если ваш отец оставит квартиру брату, а про остальное имущество ничего не напишет, брат сможет отказаться от нее в вашу пользу. Но если отец добавит условие, что если брат по каким-то причинам не вступит в наследство, то квартиру получит его сын, то отказаться от квартиры в вашу пользу брат уже не сможет.

Заявление можно передать нотариусу лично — тогда хватит подписи наследника. Можно отправить по почте или курьером — тогда подпись надо заверить у другого нотариуса. Можно даже оформить доверенность, чтобы заявление написал кто-то другой. Но тогда в доверенности надо четко оговорить право написать отказ от наследства.

В заявлении наследнику достаточно написать, что он отказывается от наследства определенного человека. Если отказ адресный, нужно добавить — в пользу кого.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, кредитной истории или семейном бюджете, пишите: ask@tinkoff.ru. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/ask/otkaz-ot-nasledstva/

Отказ от наследства при жизни наследодателя

Может ли жена отказаться от наследства при жизни мужа?

4 123 просмотров

Наследник может отказаться от имущества в пользу иного человека. Правило действует независимо от способа его принятия (завещание, закон). Сюда также относятся лица, которые могут претендовать на наследство по представлению/наследственной трансмиссии. Процедура подачи отказного заявления определяется законом.

Можно ли отказаться от наследства, не вступая в него

Оформление наследства является добровольным актом. Граждане могут принять имущество или отказать от него. Претендент вправе отказаться от имущественных прав без конкретизации обстоятельств или в пользу другого наследника.

Отказ от части имущества в общем порядке не допускается (ст. 1158 ГК РФ). Если одному человеку полагается целая квартира, то ее нельзя делить на части. Отказ должен касаться всего объекта. Однако закон делает исключение.

Пример. Если претендент может принять наследство по нескольким основаниям (завещание, закон или трансмиссия). Такие обстоятельства позволяют отказаться от своих прав по одному или двум основаниям сразу. Если человеку полагается 1/2 или 1/6 часть активов, то он может отказаться от своей части

Как обстоят дела с обязательной долей в наследстве? Законодатель запрещает переадресовывать имущественные права иному человеку (ст. 1158 ГК РФ). Однако полностью отказаться от имущества – можно.

Можно ли при наличии завещания сделать отказ от имущества, передав его претендентам по закону? Отказ разрешается лишь в отношении лиц, вписанных в завещание. Однако можно не обращаться к нотариусу. Отказ произойдет по умолчанию. Но тогда распределение наследства произойдет между всеми претендентами в равных частях. Если же нет завещания, то тогда ограничение не действует.

Распространенные причины отказа

Нередко от наследства отказывают из-за солидной задолженности, которая осталась после умершего. Если ее размер превышает стоимость наследственной массы, то наследникам просто невыгодно принимать на себя долги.

Для этого получателям достаточно не вступать в свои права. Обычно такое бывает, когда квартира находится в ипотеке. Поэтому наследникам нужно не только погашаться основную сумму долга, но еще и проценты, и штрафные санкции по просрочке, если она образовалась при жизни заемщика.

Еще одной причиной является договоренность между родственниками. Например, брат не нуждается в жилье и хочет отдать свою часть сестре. Они идут к нотариусу и подают заявление. Один на вступление в наследство, а второй об отказе от своих прав.

Иногда родственники договариваются между собою о выкупе части имущества. Например, если один из них проживал с покойным человеком и не собирается продавать дом или квартиру. Тогда он может выплатить стоимость доли потенциальному наследнику. Следовательно, получатель отступного отказывается от своей части в пользу плательщика.

Законом подобные сделки не предусмотрены. Однако на практике имеют место. Если между членами семьи доверительные отношения, тогда проблем не возникает. Но, если есть сомнения, тогда прием-передачу денег лучше оформлять в виде расписки.

Но, если получатель отступного откажется писать отказ от наследства после получения денег, то второму наследнику придется обращаться в суд, чтобы вернуть свои деньги. Обязать отказаться от наследства через суд – нельзя. Основание для подачи иска – необоснованное обогащение (ст.307 ГК РФ).

Важно! Если в расписке указан факт получения денег за отказ от наследства, то суд откажет в удовлетворении требований.

Аналогичная ситуация может возникнуть, если один из наследников пообещал продать имущество, а вырученные деньги позже разделить поровну. Но, после оформления отказа от наследства не сдержал свое слово и передумал продавать имущество. Однако отказ от вступления в наследство полностью лишает прав гражданина на имущество покойного. Поэтому обращение в суд в такой ситуации не даст результата.

Способы отказа от наследства

Возможны следующие варианты отказа от наследства:

Бездействие наследника приравнивается к заявлению об отказе. Человек утрачивает право на наследство через шесть месяцев. Причем правопреемник освобождается от уплаты сбора.

Еще одно преимущество бездействия – возможность восстановления сроков принятия наследства. Правило действует при наличии веских доказательств уважительности причины пропуска.

https://www..com/watch?v=JemtHmIyWwY

Отказ по умолчанию исключает возможность адресной передачи имущества.

Подача письменного заявления нотариусу позволяет не только подтвердить свое намерение об отказе, но и переадресовать имущество кому-либо из правопреемников. Отозвать такое заявление уже нельзя.

Заявление может содержать только информацию об отказе. В таком случае наследственное имущество делится поровну между другими претендентами.

Если заявление содержит адресный отказ, то доля гражданина в полном объеме переходит к отказополучателю (ст. 1158 ГК РФ).

Обязательно ли нужно писать отказ от наследства

Необходимость письменного отказа зависит от конкретной ситуации:

  • если претендентов несколько, но кто-то из них не желает вступать в наследство, то ему достаточно не обращаться к нотариусу в отведенный законом срок;
  • если получатель имущества жил вместе с умершим человеком, то он вступает в наследство по факту, следовательно, потребуется письменный отказ от своих прав.

Можно ли и как отказаться от наследства до смерти при жизни наследодателя

Отказ допускается только после смерти физического лица. Причем неважно, что именно лежит в основе права наследования – завещание или закон.

При жизни завещание не имеет юридической силы. Например, при наличии завещания собственник имущества может спокойно его продать. Поэтому отказаться от наследства можно после того, как завещание наберет силу.

Что касается отказа от наследства, если нет завещания, то здесь срабатывает тот же принцип. Родственники наследодателя (муж/жена, дети/родители) не могут претендовать на имущество до его смерти.

Когда отказ не допускается

Законодатель ограничивает права отдельных категорий граждан. Нельзя отказаться от имущества в пользу других претендентов:

  • наследникам по завещанию, если все имущество отписано конкретному человеку;
  • гражданам, которым положена обязательная часть;
  • лицам, которые определены наследодателем в качестве дополнительных наследников. Например, на случай смерти основного претендента или утраты имущественных прав.

Также не предусмотрен отказ с оговорками или условием. Если после смерти человека не было выявлено претендентов на имущество, то оно признается выморочным и отходит государству. Отказ государства от наследства также не предусмотрен.

В чью пользу можно сделать отказ

Наследник может отписать свою часть имущества кому-либо из претендентов соответствующей очереди. Например, претендент является родственником первой линии. Следовательно, передать свою часть имущества он может члену семьи (родителям, супруге или ребенку покойного).

Если наследование происходит в порядке трансмиссии, то отписать долю наследства можно одному из близких родственников усопшего правопреемника.

При наличии завещания порядок отчуждения имущества несколько меняется. Наследник вправе передать свою долю претенденту из числа граждан призванных к наследованию. То есть кому-то из правопреемников по завещанию.

Отказ несовершеннолетнего наследника

Чтобы отказаться от наследства нужно иметь полную дееспособность. По закону она наступает с 18 лет.

Интересы несовершеннолетних граждан представляют их родители или опекуны. Для участия в сделках, связанных с отказом от наследственного имущества несовершеннолетних граждан, привлекаются органы опеки (ст. 1157 ГК РФ).

Законным представителям нужно подготовить:

  1. Заявление об отказе от имени родителя/опекуна. Аналогичный документ составляет ребенок, если он старше 14 лет.
  2. Паспорт законного представителя и ребенка, если он достиг 14-летнего возраста.
  3. Свидетельство о смерти.
  4. Справку о последнем месте регистрации умершего лица.
  5. Бумаги, подтверждающие права ребенка на наследство.
  6. Документы о наличии родственной связи с умершим человеком.

Источник: http://vlgdosug.ru/otkaz-ot-nasledstva-pri-zhizni-nasledodatelya/

право наследования

Может ли жена отказаться от наследства при жизни мужа?

ПРА́ВО НАСЛЕ́ДОВАНИЯ, право вступать во владение имуществом, принадлежавшим умершему лицу. Основы еврейского права наследования заложены в Пятикнижии (Чис. 27:7–11) и развиты в трактатах Талмуда (например, ББ. 8:9) и в трудах галахических авторитетов позднейшего времени.

В Библии хорошо отражены правовые представления эпохи патриархов. У древних евреев, как и у многих других народов древности, право наследования первоначально определялось обычаем. После смерти главы семьи владение семейным имуществом естественно переходило к его первородному сыну (см. Первенец).

При отсутствии сыновей умирающий мог назначить своим наследником друга, иногда даже в обход близкого родственника. Так, Авраам, потеряв надежду иметь собственных детей, готов был назначить своим наследником раба Эли‘эзера (Быт. 15:2–3) при жизни своего племянника Лота.

Отец мог предпочесть в качестве наследника одного из своих сыновей другому, даже первенцу. Авраам, по настоянию Сарры, изгнал Агарь с сыном Исмаилом, чтобы сын рабыни не наследовал вместе с Исааком (Быт. 21:10). Позднее он из таких же соображений отослал своих сыновей, рожденных наложницами, дав им подарки (Быт. 25:6).

Иаков, однако, не проводил различия между своими детьми от жен и от наложниц (Быт. 49) и даже включил в число наследников своих внуков Эфраима и Менашше (Быт. 48:5–6).

Жена не имела права наследования. Жены и наложницы рассматривались как часть имущества, переходившего к наследникам (ср. II Сам. 16:21–22; I Ц. 2:22).

Дочери также первоначально не считались наследницами отца; после замужества женщина становилась собственностью семьи мужа. То, что Иов дал своим дочерям «наследство между братьями их» (Иов 42:15), было, видимо, исключением.

Из рассказа об Ифтахе следует, что сын блудницы не мог претендовать на наследство наравне с сыновьями жены (Суд. 11:1–10).

Переход израильских племен к оседлому образу жизни и земледелию сделал земельный надел основным объектом права наследования. Устанавливаются правила раздела земли между коленами (Чис. 26:52–56). В Библии рассказывается, что дочери Цлофхада обратились к Моисею с просьбой дать им надел умершего отца, не оставившего сыновей. Моисей при этом четко определил порядок наследования: «…

если кто умрет, не имея сына, то передайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передайте удел братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел близкому родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его…» (Чис. 27:8–11). Этот закон допускает достаточно широкую трактовку понятия «близкий родственник».

Дочерям вменяется в обязанность выходить замуж за членов «племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено» (Чис. 36:6–7). Это ограничение впоследствии было отменено законоучителями Талмуда (Та‘ан. 30б; ББ. 120а). В книге Второзаконие закрепляется право первенца на двойную часть наследства, даже если он сын нелюбимой жены (Втор. 21:15–17).

Право наследования в галахическом праве. Законоучители Талмуда (ББ. 111–120) и позднейшие галахисты развили библейское законодательство и установили следующий порядок наследования (см. Майм. Яд., Нахалот 1:1–3; Ш. Ар. ХМ. 276:1):

  1. сыновья умершего и их потомство;
  2. дочери и их потомство;
  3. отец умершего;
  4. братья и их потомство;
  5. сестры и их потомство;
  6. дед по отцу;
  7. братья отца и их потомство;
  8. сестры отца и их потомство;
  9. прадед по мужской линии и т. д.

В число наследников законоучители включили также мужа покойной (ББ. 111б). Было подтверждено право первенца на двойную долю наследства и право каждого из остальных сыновей на одну долю. Сын, родившийся после смерти отца (Иев.

67а), а также мамзер рассматривались как законные наследники своего отца в отличие от сына рабыни или нееврейки (там же). Апостат (см. Отступничество) не утрачивал права наследования автоматически, но мог быть лишен его по решению суда (Кид.

18а); там, где законы нееврейского государства лишали права наследования прозелита, еврейский суд мог, по мнению некоторых галахических авторитетов, поступить так же и с апостатом.

В средние века вопрос о праве наследования апостатов приобрел большую остроту в связи со стремлением христианской церкви поощрять переход евреев в христианство. Светские власти не всегда поддерживали эти усилия.

Так, император Генрих IV в привилегии, дарованной евреям Германии, позволил лишать апостата наследства под предлогом, что тот получает взамен вечное блаженство. Подобные акты встречали сопротивление как со стороны самих апостатов, так и со стороны церковных властей. Короли Испании и Португалии в 13–15 вв.

несколько раз подтверждали право еврея, перешедшего в христианство, на наследство, иногда устанавливая точную долю наследства, причитающуюся разным членам семьи умершего еврея в случае принятия ими христианства. Аналогичная тенденция наблюдалась в Германии. Вообще, для средневековой Европы были характерны притязания монархов на наследство подвластных им евреев, которые рассматривались, вместе со своим имуществом, как собственность короны.

В случае смерти сына при жизни отца, согласно Галахе, право на причитавшуюся ему долю наследства переходит к его детям. Если сын умирает бездетным при жизни матери, его братья по отцу не имеют права на наследство его матери.

Однако, если сын пережил свою мать хотя бы на один час, он считается ее наследником, и в качестве его наследников его братья по отцу приобретают право на наследство его матери (ББ. 114б; Майм. Яд., Нахалот 1:13; Ш. Ар. ХМ. 276:5).

Дочери и их потомство становятся законными наследниками лишь при отсутствии у их родителей сыновей или внуков от последних (включая внучек, по постановлению Иоханана бен Заккая — ББ. 115б). У караимов дочери получают такую же долю наследства своего отца, как и сыновья.

Хотя законоучители Талмуда отрицали права наследования дочерей, они постановили, что дочери должны получать содержание до своего выхода замуж, причем право дочерей на содержание предшествует праву наследования сыновей: если наследство невелико, дочери получают содержание, а сыновья порой вынуждены нищенствовать (Кт. 4:6; 13:3; 9:1).

При отсутствии наследников по нисходящей линии (сыновья, внуки и т. д.) наследственное имущество передается ближайшему родственнику по восходящей линии. Хотя отец не упоминается в Библии в качестве законного наследника, законоучители отдали ему преимущество перед братьями покойного.

Муж, согласно галахическому праву, наследует жене, но жена не наследует мужу. Вдова имеет право на содержание до нового замужества. Право наследования мужа распространяется только на имущество, действительно принадлежавшее его жене в момент ее смерти, но не на имущество, которое досталось бы ей, если бы она оставалась в живых.

Если муж умирает раньше жены, его родственники не являются ее наследниками. Мужчина не является наследником обрученной с ним (аруса; Иев. 29б). Если брак признан незаконным, влекущим за собой карет, муж не имеет права наследования своей жене; если же такой брак наказывается лишь бичеванием (см.

Наказание), то муж не теряет этого права (Тосеф., Иев. 2:3). Муж является также наследником жены, отступившей от иудаизма. Явам (левир — брат, женившийся на вдове своего брата, умершего бездетным; см.

Левиратный брак и халица), получает, наряду с собственной долей наследства отца, также долю, которую должен был получить его покойный брат; он наследует и его права первенца (Бх. 52б; Иев. 24а–б).

Если же он отказался жениться на вдове брата и предпочел обряд халицы, он сохраняет лишь право на равную с другими братьями долю наследства. Позднейшие обычаи различных общин часто видоизменяли это правило, предоставляя левиру несколько большую долю наследства брата и в случае предпочтения им халицы.

Право мужа наследовать имущество жены ущемляло интересы родственников и наследников покойной. Ряд такканот ограничил право наследования мужа в пользу наследников жены.

Во Франции и Германии получило широкое признание постановление, обязывавшее вдовца возвратить приданое своей жены (за вычетом расходов на погребение) лицу, давшему приданое, или наследникам жены, если она скончалась бездетной до истечения года после заключения брака (так называемый такканат Шум — аббревиатура названия городов Шпейер, Вормс, Майнц). Аналогичные постановления были приняты в Испании. Важнейшее из них (такканат Толедо) гласило, что имущество жены, умершей раньше мужа, должно быть разделено поровну между мужем и детьми; при отсутствии детей это имущество должно быть разделено между мужем и теми, кто унаследовал бы имущество жены в случае, если бы она пережила мужа. Целью этого постановления было предотвратить переход всего наследства семьи жены к ее мужу.

Важные изменения в законы о правах вдовы на имущество покойного мужа внесли такканот Толедо и Молины, преследовавшие цель оградить наследников мужа от притязаний вдовы на принадлежавшее ему имущество. Согласно этим такканот, жена не имеет права претендовать (при наличии детей) более чем на половину общей стоимости наследственного имущества.

В послеталмудический период в ашкеназских общинах утвердился обычай, согласно которому отец выделял своей дочери половину доли, причитающейся сыну в его наследстве, что утверждалось специальным актом штар хаци захар (акт о половине доли наследника мужского пола). Этот обычай явился важным шагом к урегулированию права наследования дочерей в еврейском религиозном законодательстве.

После смерти какого-либо лица его имущество, согласно галахическому праву, переходит немедленно и автоматически к его наследникам. Наследник не может отказаться от своей доли наследства, однако может подарить или продать ее как свою собственность. Исключением является право первородства (Тур. ХМ. 278; Ш. Ар. ХМ. 278:10).

Наследники покойного обязаны выплатить его долги, даже если величина наследства недостаточна для этого. Однако муж может отказаться от наследства жены при соблюдении определенных условий.

Долги покойного не взыскиваются с его наследников до достижения ими совершеннолетия, за исключением тех случаев, когда взыскиваемая сумма будет использована в их интересах.

Галаха разбирает различные аспекты зависимости права наследования от воли завещателя.

Маймонид указывал, что человек не может передать наследство тому, кто не имеет на это права, отняв его у законного наследника (Майм. Яд., Нахалат 6:1).

Однако разрешается выбрать из числа людей, обладающих равными правами, кого-то одного. Другие формы передачи имущества, например, подарки, не регламентируются галахическим правом.

Начиная с эпохи эмансипации право наследования у евреев в странах рассеяния все более определяется законодательством этих стран.

В Государстве Израиль. Вопросы права наследования регулируются Законом о наследстве (1965), сменившим ранее действовавшее законодательство периодов Османской империи и британского мандата. Согласно этому закону, наряду с галахическими нормами признается и право наследования по завещанию.

Закон предписывает выплату алиментов из наследства родственникам покойного: супругу (супруге), детям до 18 лет (за исключением некоторых особых случаев) и родителям, если они в этом нуждаются. Алименты выплачиваются из имущества, полученного в наследство как по галахическому закону, так и по завещанию.

В случаях раздела наследства в соответствии с Галахой (ал-пи дин) закон принял нормы, согласно которым наследниками являются дети наследователя (в том числе внебрачные и приемные) и их потомство; родители и их потомство; родители родителей и их потомство.

Супруг (супруга) покойного (покойной) получает: движимое имущество, относящееся к их общему домашнему хозяйству; до четверти наследства, если сонаследниками являются дети покойного от предыдущего брака; половину наследства, если сонаследниками являются их общие дети, или их потомство, или родители покойного; две трети наследства, если сонаследниками являются братья или сестры покойного или родители его родителей; пять шестых наследства, если сонаследниками являются другие лица, предусмотренные галахическим правом. Дети наследодателя имеют приоритет перед его родителями, а те, в свою очередь, перед своими родителями; однако родители покойного в любом случае получают по меньшей мере шестую часть наследства. Дети покойного делят наследство между собой поровну, равно как и его родители. Если сын наследователя умер раньше него и оставил собственных детей, они имеют право на наследство, причитавшееся их отцу.

В израильский закон включена статья, не имеющая прецедента в галахическом праве наследования: наследниками могут быть не только законные супруги, но и лица, проживавшие вместе вне официально оформленного брака.

Израильский закон устанавливает равные права наследников обоего пола, не упоминает права первенца на двойную долю наследства и распространяет право вдовы и дочерей на содержание из наследственного имущества и на других родственников наследодателя.

Согласно закону, при отсутствии наследника государство вступает во владение наследственным имуществом, которое используется главным образом в целях развития образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения.

Источник: https://eleven.co.il/judaism/religious-law/13300/

Юридическое дело
Добавить комментарий